На главную страницуКлассика российского права, проект компании КонсультантПлюс при поддержке издательства Статут и Юридической научной библиотеки издательства Спарк

Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву

По наследству могла переходить не только личная собственность граждан, но и мелкая трудовая частная собственность единоличных крестьян, ремесленников и кустарей, а также еще не ликвидированная окончательно капиталистическая частная собственность. Но, допуская наследование в нетрудовой частной собственности, ГК вместе с тем устанавливал ряд существенных ограничений, направленных против капиталистических элементов.

К числу этих ограничений прежде всего должно быть отнесено положение, в силу которого наследование по закону и завещанию допускалось, как правило, только в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей за вычетом всех долгов умершего. Если же общая стоимость наследственного имущества превышала 10 000 золотых рублей, то между государством и лицами, являвшимися наследниками по закону или по завещанию, производился раздел наследственного имущества или его ликвидация, причем часть, превышающая 10 000 золотых рублей, переходила к государству.

Другое ограничение наследственного преемства по ГК заключалось в установлении узкого круга наследников по закону. ГК 1922 г. знал только три категории наследников по закону: 1) прямые нисходящие умершего (дети, внуки, правнуки); 2) переживший супруг и 3) нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Таким образом, наследниками по закону являлись, в основном, члены семьи умершего гражданина. При отсутствии наследников по закону наследственное имущество переходило к государству в качестве выморочного.

Допуская возможность завещания имущества, ГК 1922 г. существенно ограничивал свободу завещательных распоряжений: имущество не могло быть завещано лицам, не являвшимся наследниками по закону. Принадлежавшее завещателю имущество не должно было выходить за пределы круга его близких родственников и других близких ему лиц, которых законодатель включил в круг наследников по закону. Если же завещатель лишал кого-либо из наследников по закону наследства, то доля лишенного наследства переходила к государству.

Установление предельного размера стоимости имущества, которое могло переходить по наследству, и узкого круга наследников по закону, ограничение свободы завещания, довольно широкое допущение возможности перехода к государству наследственного имущества в качестве выморочного - все это препятствовало образованию крупной капиталистической частной собственности и тем самым способствовало вытеснению и ликвидации капиталистических элементов[73]. Вместе с тем нормы наследственного права ГК, обеспечивая переход по наследству к членам семьи умершего его трудовых сбережений и другого принадлежавшего ему имущества, способствовали укреплению права личной собственности и советской семьи.

Быстрое развитие социалистического строительства и неразрывно связанный с этим рост благосостояния трудящихся, а также успешное вытеснение капиталистических элементов дали основание к отмене в 1926 г. предельного размера стоимости имущества, которое может переходить по наследству (постановление ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. - СЗ СССР, 1926, № 6, ст. 37).

В связи с восстановлением в РСФСР института усыновления (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. - СУ РСФСР, 1928, № 47, ст. 355) круг возможных наследников был расширен включением в него усыновленных и их потомства. Другим постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. (СУ РСФСР, 1928, № 65, ст. 468) был установлен в интересах несовершеннолетних наследников институт обязательной наследственной доли. Оба эти постановления имели важное значение для укрепления социалистических семейных отношений.

Указанное выше постановление ВЦИК И СНК РСФСР от 6 апре-ля 1928 г. имело своей целью также расширить свободу завещательных распоряжений: было предоставлено право завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и предприятиям, партийным, профессиональным, кооперативным и другим общественным организациям.

Другие изменения, внесенные в законодательство РСФСР о наследовании в период первой главной фазы развития Советского государства, имели менее принципиальное значение (например, изменение порядка исчисления срока для явки наследников, возложение на нотариальные конторы обязанностей по выдаче свидетельств о праве на наследование).

В других союзных республиках развитие наследственного права шло, в общем, по тому же пути, что и в РСФСР, хотя в нормах наследственного права ГК союзных республик и имелись некоторые расхождения.

Во второй главной фазе развития Советского государства нормы советского гражданского права используются Советским государством для всемерной охраны общественной социалистической собственности и всестороннего развития социалистического хозяйства, в целях содействия неуклонному повышению материального и культурного уровня жизни трудящихся.

Во второй главной фазе развития Советского государства изменяется и природа наследования в СССР. Как указывалось ранее, в первой фазе развития Советского государства по наследству могла переходить не только личная собственность граждан, но и мелкая трудовая частная собственность и даже еще не ликвидированная окончательно капиталистическая частная собственность. С полной ликвидацией капиталистических элементов и уничтожением антагонистических классов наследование капиталистической частной собственности исключено. Личная же собственность, производная от социалистической собственности, становится, по существу, единственным видом собственности, которая может переходить по наследству[74]. Это положение и получило свое закрепление в ст. 10 Конституции СССР. На основе Конституции, являющейся юридической базой для всего последующего законодательства, и шло дальнейшее развитие советского наследственного права.

Исключительное значение имело издание еще в условиях Великой Отечественной войны Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 мар-та 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" ("Ведомости Верховного Совета СССР", 1945, № 15), внесшего существенные изменения в советское наследственное право. В связи с полной ликвидацией капиталистических элементов стало возможным расширить круг наследников по закону и предоставить гражданам более широкие права в распоряжении на случай смерти принадлежащим им имуществом. В соответствии с этим Указ от 14 марта 1945 г. устанавливает более широкий круг наследников по закону, расширяет свободу завещания, усиливает охрану интересов несовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников.

В целях предоставления гражданам СССР возможности воспользоваться более широкими правами, чем это имело место ранее, на основании ст. 3 Указа от 14 марта 1945 г. действие его было распространено и на наследства, открытые до его издания, но не принятые наследниками и не перешедшие в собственность государства[75].

На основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" были изданы указы президиумами верховных советов союзных республик (Указ Президиума Верховного Совета Грузинской ССР от 28 мая 1945 г., Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1945 г. и др.), внесшие ряд дальнейших изменений и дополнений в ГК союзных республик.

Разрабатываемый в настоящее время проект ГК Союза ССР должен дать, исходя из принципов Конституции СССР, подробное регулирование всех институтов советского наследственного права в условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму в целях содействия дальнейшему развитию и укреплению права личной собственности, всемерному упрочению советской семьи.

К созданию нового наследственного права приступили и страны народной демократии, успешно осуществляющие строительство социализма. В странах народной демократии охрана права наследования является одним из конституционных принципов (ст. 11 Конституции Албании, ст. 10 Конституции Болгарии, ст. 8 Конституции Венгрии, ст. 12 Конституции Румынии, ст. 158 Конституции Чехословакии, ст. 12 и 13 Конституции Польши). В некоторых странах народной демократии уже изданы особые законы, регулирующие наследственные отношения: Польский наследственный закон от 8 октября 1946 г., Болгарский наследственный закон от 3 января 1949 г. В Чехословакии наследственное право регулируется ГК Чехословацкой республики, введенным в действие с 1 января 1951 г.

Глава II. Основные понятия советского наследственного права

§ 1. Основания призвания к наследованию

Установление лица, к которому должно перейти после смерти собственника его имущество, может быть предопределено государством в законе: законом точно предусматривается круг тех лиц, к которым может перейти имущество умершего и порядок их призвания к наследованию. Это и есть так называемое наследование по закону.

Наследование по закону К. Маркс называет семейным правом наследования[76], так как оно имеет в виду, в первую очередь, обеспечение интересов семьи. Но государство может предоставить воле собственника установление лица, к которому должно перейти имущество после его смерти. Собственнику предоставляется при жизни право указать в завещании своего наследника, к которому должно перейти в случае смерти собственника принадлежавшее ему имущество. В этом случае имеет место так называемое наследование по завещанию[77].

ГК РСФСР (и ГК других союзных республик) считает основанием призвания к наследованию: 1) закон и 2) завещание. В силу этого различаются - наследование по закону и наследование по завещанию (ст. 416 ГК). Однако, когда мы говорим, что основанием призвания к наследованию является закон, все же надо считать, что действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя, 2) родство наследника с наследодателем, либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем и др. Для призвания данного лица в качестве наследника по завещанию также требуется наличие некоторых предусмотренных законом фактов: 1) смерть завещателя, 2) наличие завещания, 3) вхождение данного лица на момент открытия наследства в круг лиц, в пользу которых может быть сделано завещание и др.

Призвание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены законом. Поэтому, если после смерти гражданина принадлежащее ему имущество поступит к кому-либо не по указанным в законе основаниям, то такой переход имущества не может быть признан наследованием со всеми вытекающими из него юридическими последствиями. Так например, если имуществом умершего завладеет лицо, которое по установленным законом правилам не может быть призвано к наследованию, то такой переход имущества умершего к этому лицу не явится наследованием.

Согласно ст. 419 ГК, наследование по закону имеет место во всех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Статья 419 ГК имеет в виду прежде всего случай, когда гражданин вообще не оставил завещания. В этом случае к наследникам по закону поступит все имущество завещателя. То же самое произойдет, если завещание оказалось недействительным.

Статья 419 ГК допускает и другую возможность - когда гражданин завещает только часть своего имущества; в таком случае завещанная часть имущества поступит к наследникам по завещанию, а незавещанная - к наследникам по закону. Таким образом, в данном случае будет иметь место одновременное наследование как по завещанию, так и по закону.

При этом может случиться, что наследник по завещанию будет одновременно призван к наследованию и по закону: в одной части наследства он будет наследовать как наследник по завещанию, в другой же части наследства - как наследник по закону вместе с другими наследниками, призванными к наследованию по закону. Этот случай специально предусматривается ст. 466 ГК Белорусской ССР, в которой указывается, что "часть имущества, не распределенная завещанием, переходит равными долями ко всем наследникам, в том числе и к тем, которым часть завещанного имущества передается согласно завещанию".

У гражданина А было два сына и дочь. Он завещал дочери половину своего имущества, а о другой половине имущества распоряжения на случай смерти не сделал. Дочь получит половину имущества в качестве наследницы по завещанию. Другая половина поступит к наследникам по закону, в числе которых окажутся два сына и дочь, на долю которой в качестве наследницы по закону придется 1/6 часть наследства (1/2:3). Таким образом, дочь получит 1/2 наследства как наследница по завещанию и 1/6 как наследница по закону, а всего - 4/6, или 2/3 наследства.

Для того, чтобы быть призванным к наследованию, наследник, назначенный в завещании, должен дожить до открытия наследства. Если ко всему имуществу был назначен один наследник и этот наследник умер ранее завещателя, имущество переходит к наследникам по закону (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР по иску гр. Высоцкого)[78].

Аналогичные последствия наступают и в том случае, когда было назначено несколько наследников и все они умерли ранее завещателя.

Имущество поступит к наследникам по закону и в тех случаях, когда никто из назначенных наследников по завещанию не пожелает принять наследство.

Говоря о наследовании по закону и наследовании по завещанию, следует всегда помнить, что это деление имеет значение только в плоскости призвания данного лица в качестве наследника.

Коль скоро такое призвание по тому или иному основанию состоялось, возникшие отношения по наследованию регулируются нормами наследственного права, в основном, общими как для наследования по закону, так и для наследования по завещанию. В частности, такими общими нормами являются нормы, регулирующие порядок охранения имущества, принятие и отказ от наследства, ответственность по долгам, обременяющим наследство, и др.

§ 2. Открытие наследства

При наследовании весьма важное значение имеет так называемое открытие наследства.

Под открытием наследства понимается наступление таких фактов, которые обусловливают возникновение права наследования. Только с момента открытия наследства возможные предположения, что данное лицо сделается наследником, получают свою реализацию; только с момента открытия наследства у данного лица, ставшего наследником, возникает право принять наследство или отказаться от принятия наследства.

Фактами, влекущими за собой открытие наследства, являются: 1) смерть гражданина и 2) признание безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст. 12, 60-а ГК)[79].

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Доказательством факта смерти служит выписка из книги записей актов гражданского состояния[80].

В случае открытия наследства в силу признания безвестно отсутствующего умершим, временем открытия наследства признается день выдачи соответствующего свидетельства нотариальным органом или дата вступления в законную силу определения суда о признании данного лица умершим (в соответствии со ст. 12 ГК).

К моменту открытия наследства устанавливается круг лиц, приобретающих право наследования после смерти данного лица (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 17 января 1947 г. по делу N 36/56)[81].

К моменту открытия наследства определяется и состав наследства. Судебная коллегия Верховного суда СССР по иску Столяровой признала, что "народный суд при разрешении настоящего дела по существу не обследовал всех обстоятельств дела и не установил точно: какое именно имущество осталось после смерти Столярова". Выяснение же размера имущества "имеет существенное значение для правильного разрешения этого дела, так как с момента смерти Столярова до дня рассмотрения дела прошло около десяти лет", а "как указывает истица, за это время много имущества, находящегося в доме, приобретено ею и ее дочерью Столяровой Марией уже после смерти ее мужа Столярова" (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 30 сентября 1947 г. по делу N 816)[82].

Местом открытия наследства признается последнее постоянное жительство наследодателя, т. е. место, где наследодатель вследствие своей службы, постоянных занятий или местонахождения своего имущества имел постоянную или преимущественную оседлость (ст. 11 ГК). Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти наследодателя, если смерть последовала во время его временного выезда из места постоянного жительства[83].

Если постоянное местожительство наследодателя неизвестно, что, конечно, случается редко, местом открытия наследства должно быть признано местонахождение наследственного имущества или его основной части.

По месту открытия наследства принимаются меры охраны наследственного имущества, выдаются свидетельства о праве наследования и т. д.

Возможны случаи, когда умирают лица, из которых каждое могло бы стать наследником после смерти другого, но конкретные обстоятельства дела не дают возможности установить, кто из них умер раньше другого (например, при гибели от какого-нибудь несчастного случая мужа и жены, отца и дочери и т. д.). В таких случаях следует считать, что эти лица умерли одновременно и, следовательно, никто из них не стал наследником другого. После же смерти каждого из них открывается самостоятельное призвание к наследованию: имущество, принадлежащее мужу, перейдет к его наследникам, имущество жены - к ее наследникам и т. д.

§ 3. Наследодатель и наследник

Наследодателем является гражданин, имущество которого после его смерти переходит в порядке наследования к другим лицам. Если гражданин (наследодатель) сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, он называется завещателем, а самый документ, в котором им было сделано такое распоряжение - завещанием. Лицо, к которому непосредственно переходит имущество умершего гражданина, именуется наследником. В зависимости от оснований призвания к наследованию различаются наследники по закону (законные наследники) и наследники по завещанию.

Наследодателем может быть каждый гражданин СССР[84]. Но наследование после юридического лица невозможно, поэтому юридическое лицо и не может быть наследодателем. Возможно только прекращение юридического лица в форме его ликвидации или реорганизации, в силу чего принадлежавшее ему имущество может перейти к другому субъекту.


Примечания:

[73] Этим целям служило и налоговое законодательство. Почти одновременно с принятием ВЦИК ГК РСФСР 11 ноября 1922 г. был издан декрет ВЦИК о наследственных пошлинах (СУ РСФСР, 1922, № 71, ст. 905), устанавливавший прогрессивный налог с имущества, переходящего по наследству. В 1926 г. ставки налога в отношении крупных наследств были сильно повышены. Наследство же стоимостью до 1000 руб. вообще налогом не облагалось.

[74] Как отмечалось выше, удельный вес мелкой трудовой частной собственности в СССР ничтожен. При переходе по наследству мелкой трудовой частной собственности применяются общие нормы наследственного права.

[75] В связи с возникшим на практике вопросом, в течение какого срока лица, входящие на основании Указа от 14 марта 1945 г. в круг наследников по закону, вправе требовать передачи им наследственного имущества, а также – с какого времени наследственное имущество считается принятым наследниками или перешедшим в собственность государства как выморочное, Пленум Верховного суда СССР 11 января 1946 г. принял постановление «О применении ст. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» ». В этом постановлении Пленум указал, что наследники, не входящие до издания Ука­за от 14 марта 1945 г. в круг наследников, вправе требовать передачи им наследственного имущества в пределах общих сроков исковой давности, установленных ст. 44 ГК РСФСР и соответствующими статьями гражданских кодексов других союзных республик, со дня открытия наследства при условии, если оно не принято другими наследниками или не перешло в собственность государства как выморочное. Подробный анализ постановления Пленума Верховного суда СССР от 11 января 1946 г. дан в работе: Г р а в е К. А. Вопросы наследственного права в практике Верховного суда СССР. М., Госюриздат, 1949.

[76] См.: М а р к с К.  и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. XIII, ч.1, стр. 338.

[77] В буржуазном обществе наследованию по завещанию отводится главенствующая роль, хотя формально в ряде буржуазных ГК оно занимает второе место после наследования по закону (например, Французский ГК или Германское гражданское уложение). В Англии и США основная роль, бесспорно, принадлежит наследованию по завещанию. В этом находит свое проявление связь принципа свободы завещаний с принципом свободы частной собственности. Некоторые буржуазные законодательства, кроме наследования по завещанию и наследования по закону, основанием наследования признают еще так называемый наследственный договор, в силу которого наследодатель обязывается оставить свое имущество на случай смерти другой стороне в договоре или третьему лицу (Германское гражданское уложение, Швейцарский ГК). Но это основание наследования имеет на практике значительно меньшее применение, нежели наследование по завещанию и наследование по закону.

[78] Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного суда СССР, 1944 год. М., 1948, стр. 351–352.

[79] Дореволюционное русское право, кроме смерти и безвестного отсутствия, признавало основаниями к открытию наследства еще лишение всех прав состояния и пострижение в монашество. Лишение всех прав состояния приравнивалось к «гражданской смерти» осужденного преступника, пострижение в монашество – к естественной смерти лица.

[80] Порядок записей случаев смерти в книге актов гражданского состояния регулируется правилами Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР (ст. 111–117-а, 124–130) и брачно-семейных кодексов других союзных республик.

[81] Судебная практика Верховного суда СССР, 1947. М., вып. II, 1947, стр. 23.

[82] Судебная практика Верховного суда СССР, 1948. М., вып. I, 1948, стр. 28.

[83] На практике иногда возникают затруднения при установлении места постоянного жительства наследодателя, когда наследодатель по условиям работы на длительное время переезжает в другое место (но не на постоянную работу). Однако этот вопрос может получить разрешение только путем издания компетентным органом соответствующих разъяснений.

[84] Наследодателем может быть и иностранец, как имевший в момент смерти местожительство в СССР, так и не имевший. См. проф. Л у н ц Л. А. Международное частное право. М., 1949, стр. 321–323.