Мейер Д.И. Русское гражданское право
Таким образом, история законодательства приводит нас к особенной характеристике права супруга на часть имущества другого, умершего супруга. По практическому результату оно сходно с правом наследования: 1) Как наследник при других сонаследниках получает только часть имущества наследодателя, так и вдовец или вдова получает часть наследства супруга; 2) Как при нескольких наследниках доля каждого определяется исключением лежащих на наследстве долгов, точно так определяется и указная часть вдового супруга. И по этому-то практическому сходству права на указную часть с правом наследования решительно не замечается различие между ними и называются вдова наследницей, вдовец наследником, точно так же, как называют наследниками детей, братьев наследодателя и т. п.
Тем не менее в законодательстве сохранились некоторые черты, указывающие на особенность этого права наследования: 1) Имущество, дающееся вдовому супругу в указную часть, всегда признается благоприобретенным, хотя бы оно было выделено из родового имущества умершего супруга[1454]: супруги всегда считаются принадлежащими к различным родам, хотя бывает иногда, что и к одному. 2) Если вдовый супруг при жизни не требовал указной части из имущества умершего супруга, то наследники его уже не могут требовать ее выдела[1455], тогда как право наследования в свою очередь и само составляет предмет наследства. 3) Право наследования, как и всякое другое имущественное, прекращается 10-летней давностью; а право вдового супруга на указную часть давностью не прекращается[1456]: законодательство имеет в виду, что, быть может, вдовый супруг до истечения давностного срока потому не требовал выдела указной части, что не нуждался в ней. Наконец: 4) Самая резкая черта, отличающая право вдового супруга от права наследования, – это его право на имущество свекра или тестя. По определению законодательства[1457], вдова получает указную часть не только из того имущества, которое действительно принадлежало ее мужу, но и из того, которое досталось бы ему от отца, если бы он его пережил; притом указную часть из недвижимого имущества свекра вдова получает даже при его жизни, а из движимого – только уже по смерти свекра. То же самое предоставляется переживающему мужу относительно имущества тестя[1458].
Очевидно, тут законодательство предполагает какое-то участие сына или дочери в имуществе родителя, чего по общему правилу не признается, так что эти определения законодательства представляются совершенно сингулярными и потому подлежат самому строгому толкованию, а не могут быть распространяемы, например, на имущество свекрови и тещи. С другой стороны, эти определения почти не применяются к делу, и на практике как бы составляют только угрозу для свекра и тестя, чтобы они не обидели вдового супруга, не отказали ему пособии. Обыкновенно же дело оканчивается добровольным соглашением между вдовым супругом и его свекром или тестем: супруг получает известную часть имущества умершего супруга и затем отказывается от всяких притязаний на имущество свекра или тестя. Соображая все эти особенности права вдового супруга на указную часть из наследства другого супруга, трудно поставить его на одну доску с правом наследования. По нашему мнению, более основательно считать его законным обязательством, лежащим на наследнике умершего супруга. То, что вдовец или вдова, по соразмерности, участвует в платеже долгов умершего, еще не разрушает значения права на указную часть как законного обязательства. Это доказывает только, что количество долгов, лежащих на наследстве, определяет меру самого обязательства в пользу вдового супруга, т. е. что во всяком случае обязательство определяется соразмерно чистому имуществу умершего супруга, за вычетом долгов. Обязательство это, конечно, может быть устранено от наследника завещательным распоряжением умершего супруга, но только относительно благоприобретенного имущества, а не родового.
Порядок наследования в имуществах выморочных
§ 70. Наконец, законодательство определяет порядок наследования в имуществах выморочных: они достаются казне или какому-либо отдельному ведомству. Так, выморочное имущество, остающееся после представителя учебного ведомства, поступает в пользу того заведения, при котором состояло это лицо; выморочное имущество после лица духовного звания поступает в духовное ведомство; выморочное имущество после морских чинов, умерших во время похода, отдается в госпитали и т. д.[1459]
Но если казна получает выморочные имущества, то это не значит еще, что ей принадлежит право наследования по ним: имущества выморочные оказываются бесхозяйными, ничьими, а таковые принадлежат государству[1460]; и вот казна получает имущества выморочные как безхозяйные, а не по праву наследования. Само же выражение «наследование в имуществах выморочных» содержит в себе противоречие: выморочным именно и называется такое имущество, по которому нет наследника или по крайней мере все равно что нет, например, когда он отказывается от наследства. И то, что не всегда выморочные имущества сливаются с общими имуществами казны, а иногда предоставляются отдельным ведомствам, как уже сказано, не составляет исключения из того общего правила, что выморочные имущества поступают в казну, потому что эти ведомства ее и представляют, а не являются какими-либо отдельными, самостоятельными юридическими лицами, так что причисление выморочного имущества к тому или другому ведомству есть не более, чем административное распределение казенного имущества. Исключение составляют только те случаи, когда выморочное имущество после лица... (потомственного дворянского сословия поступает в пользу дворянского общества; после владельца, не принадлежащего к потомственному дворянству, недвижимого имущества в пределах города – в пользу города; имущества крестьян – в пользу сельского общества, так как они представляют особые юридические лица, которые не сводятся к личности государства[1461]. Но и в этих случаях, строго говоря, государство только уступает свое выморочное право этим обществам, но сам характер права от того не изменяется. – А. Г.).
В практическом отношении, быть может, и все равно, считать ли право государства на выморочные имущества правом наследования или рассматривать его только как право на имущества безхозяйные. Но по одному практическому результату нет возможности определять существо юридического учреждения, а нужно обращать внимание на саму идею, присущую учреждению, тем более, что это объясняет отдельные определения, касающиеся этого учреждения... (которые без того кажутся исключительными. – А. Г.), и может также вести к некоторым, более или менее особым, практическим результатам. Так и оказывается относительно права казны на выморочные имущества. Например, наследники, по общему правилу, уплачивают все долги наследодателя независимо от того, достаточно или недостаточно наследства для их покрытия; казна, отдельные ее ведомства и общества уплачивают долги наследодателя, насколько хватает его имущества, но не отвечают своими средствами, потому что не наследуют, а приобретают столько, насколько имущество превышает долги, т. е. насколько оно действительно существует[1462]. В практическом отношении важнейший вопрос относительно выморочного имущества – когда оно считается выморочным? Ответом может служить положение: имущество, остающееся по смерти лица, считается выморочным, когда не оказывается в живых никого из членов того рода, который призывается законом к наследованию в данном имуществе; когда хотя кто-либо и есть в живых, но не способен быть субъектом права или, наконец, когда в течение 10 лет со времени вызова наследников никто из них не предъявил своих прав на наследство установленным порядком[1463].
Мы видели, что родовые имущества переходят по законному наследованию к членам того рода, из которого дошли они до наследодателя, – к родственникам со стороны отца или матери; имущества же благоприобретенные – всегда к родственникам со стороны отца. Следовательно имущества родовые – отцовские, а также благоприобретенные становятся выморочными, как скоро род отца наследодателя оказывается вымершим, хотя бы и живы были родственники со стороны матери. Наоборот, имущества родовые – материнские – оказываются выморочными, когда нет налицо никого из членов рода матери наследователя, хотя бы и были родственники со стороны отца.
Принятие наследства и отречение от него. Раздел наследства
§ 71. Право наследования открывается и приобретается наследником в моменты смерти наследодателя или наступления факта, который по отношению к праву наследования уподобляется смерти. Но во многих случаях наследнику нет возможности немедленно осуществить право наследования: очень часто он не знает об открытии для него наследства или находится не в том месте, где имущество наследодателя, и т. п. Да и независимо от этого, вступление в наследство обусловливается соблюдением известных формальностей, так что нередко проходит более или менее значительное временя, прежде чем открывшееся наследство будет принято наследником[1464]. Между тем наследство, не будучи под присмотром, легко может утратиться. И вот законодательство определяет меры к охранению наследства и определению лица наследника, т. е. того, для кого именно открылось право наследования, кем оно может быть осуществлено. Меры эти составляют опись наследства, вызов наследников и утверждение их в праве наследования; первая клонится к охранению наследства, две другие – к определению лица наследника... (хотя закон под охранением наследства разумеет первые две меры. Как показывает само название, меры эти имеют целью предупреждение расхищения, растраты, гибели наследственного имущества, а потому должны быть приняты немедленно, и во всех случаях смерти лица, оставившего имущество. Непринятие их возможно лишь тогда, когда нет основания опасаться, что имущество будет расхищено или растрачено; в этом можно быть уверенным лишь тогда, когда все наследники налицо и все они дееспособны[1465]. Полиция сообщает должностному лицу, на обязанности которого лежит принятие охранительных мер, о смерти данного лица; но если бы полиция этого не сделала, то о смерти могут сообщить прокурор, начальство умершего, а также и частные лица[1466]. В местностях, где не введено положение о земских начальниках, охранительные меры принимаются мировыми судьями, а где положение это введено – земскими начальниками и уездными членами окружного суда[1467]. Первое распоряжение мирового судьи заключается в поручении судебному приставу произвести опись, опечатать и принять меры к сбережению имущества, т. е. отдать его на хранение; земский же начальник или сам это делает, или поручает полиции, сообщив о том уездному члену окружного суда. Опись, опечатание и сбережение производятся на основании общих правил, причем при описи имеют право присутствовать родственники умершего и опекуны его наследников[1468]. Затем мировой судья или уездный член окружного суда... – А. Г.)... распоряжается о вызове наследников посредством троекратного сообщения в «Cенатских ведомостях» об открытии наследства по смерти такого-то лица и о сроке явки для его принятия[1469].
По общему правилу, сроком явки для принятия наследства полагается полгода со времени последнего извещения о вызове в печати. Но в некоторых случаях назначаются для явки наследников другие сроки: например, для явки к принятию наследства после лица учебного ведомства полагается годовой срок; после иностранца, умершего в России, – 2-летний и т. д.[1470] Однако же неявка наследника к принятию наследства в течение назначенного срока не принимается за отречение от наследства, и наследник все-таки может отыскивать свое наследство в течение 10 лет у прочих сонаследников или у тех лиц, к которым перешло наследство. Значение срока то, что до окончания его суд не вправе признавать права наследования за теми лицами, которые являются в качестве наследников в течение срока, назначенного для явки. (По истечении срока лица эти могут просить суд об утверждении их в правах наследства; дела об этом утверждении ведутся мировыми судьями и уездными членами окружного суда, если наследство состоит из движимого имущества и стоимостью не превышает 500 руб.; если же в составе наследства имеется недвижимость или стоимость движимого имущества выше 500 руб., то дело подлежит ведению окружного суда[1471]. Наследник, прося суд об утверждении его в правах наследства, должен доказать... – А. Г.)... свое право наследования: родственник – свое родство с наследодателем[1472], супруг – звание супруга. Доказательствами служат обыкновенно метрические свидетельства, выписки из протоколов дворянских депутатских собраний, другие акты присутственных мест, способные свидетельствовать о родстве данного лица с наследодателем, и т. п.
При всем том иногда наследнику довольно трудно бывает доказать свое родство с наследодателем. Например, бывает иногда, что лицо не может получить метрического свидетельства, потому что рождение его не записано в метрических книгах... (которые, как известно, в прежнее время велись довольно неисправно. – А. Г.), другого официального акта, свидетельствующего о его родстве; наконец, и родословная таблица не может быть удостоверена достаточным числом свидетелей, потому что по месту жительства лица о его родстве с наследодателем почти никому неизвестно. Суд рассматривает представленные доказательства и принимает решение о признании права наследования за теми лицами, которые доказали родство с наследодателем. Им предоставляются и доли тех сонаследников, которые не явились в течение срока или не доказали своих прав на наследство. (Дела об утверждении в правах наследства рассматриваются в охранительном порядке, а потому и определение суда не мешает другим лицам доказывать свои права на наследство в порядке исковом[1473]. – А. Г.)
Но если ни один из наследников не явится или ни один из явившихся не докажет своего права наследования, то имущество отдается под казенный присмотр и ожидается явка наследников в течение 10 лет со времени вызова; так что, если наследник в пределах этого срока явится, то имущество отдается ему, в противном случае – признается выморочным и безвозвратно поступает в казну[1474]. По признании права наследования за явившимися наследниками охранительная мера снимается и происходит передача наследства, которая совершается на основании общих правил относительно имуществ движимых и недвижимых[1475]. Однако же не всегда наследник может непосредственно осуществить право наследования: известно, что иные имущества не для всякого лица доступны. Например, по имуществу, состоящему в священных вещах, наследником является лицо нехристианского исповедания: в течение 6 месяцев эти вещи должны быть переданы наследником кому-либо из христиан; в противном случае они поступают в пользу приходской церкви[1476].
По осуществлении права наследования оно разлагается на другие права: право собственности, права на чужие действия и т. д. Так что наследник становится не только собственником вещей, принадлежавших наследодателю, но и верителем по его обязательствам, и т. п. В то же время к наследнику переходят все обязательства, лежавшие на наследодателе, так что наследник обязывается платить и долги умершего; притом он отвечает не одним имуществом, полученным по наследству, но и собственным, так как по осуществлении права наследования лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже независимо от основания, по которому сделалось их субъектом[1477]. Разумеется, вследствие того во многих случаях для наследника может быть затруднительно вступить в наследство.
Но вообще законодательство не считает нужным отступать от последовательности права. И только наследникам лица торгового звания – по тому соображению, что оно обыкновенно имеет долги на других лицах, само подлежит значительным долговым обязательствам, и часто дела его никому неизвестны, – только этим наследникам предоставляется возможность в течение месяца ознакомиться по книгам наследодателя с положением дел его и потом уже объявить, принимают или не принимают они наследство. Кроме того, законодательство в пользу наследников лица торгового звания делает еще и другое исключение. По общему правилу, если наследники отрекаются от наследства, то оно оказывается выморочным и поступает в казну; когда наследники лица торгового звания отказываются вступить в наследство, то вызываются кредиторы наследодателя, производится ликвидация его обязательств, и если окажется какой-либо остаток от наследства, наследники за его получением вызываются снова[1478].
Как и от всякого другого имущественного права, от права наследования возможно отречение[1479]. Но только до осуществления этого права, потому что по его осуществлении оно, собственно, уже прекращается и место занимают те права, которые в совокупности составляют наследство. В особенности эта невозможность отречения уже по осуществлении права наследования имеет значение в случаях так называемого безмолвного, подразумеваемого принятия наследства, когда законный наследник, не объявив формально судебному месту о принятии наследства, совершает те или другие действия, приличествующие только наследнику, например, принимает платежи по обязательствам наследодателя, уплачивает его долги и т. п. Лицо, совершающее такие действия, впоследствии уже не вправе отказаться от наследства[1480].
Отречение от наследства совершается формальным заявлением наследника надлежащему судебному месту о нежелании вступить в наследство. Или это может быть выражено каким-либо другим актом, который не иначе можно объяснить, как отречением лица от права наследования[1481]. Вследствие отречения наследника, его доля, вместе с лежащими на ней обязательствами, прирастает к части сонаследников, имеющих совместное право наследования с отрекшимся наследником; или переходит к дальнейшим наследникам, которые до отречения исключались от наследствания; или, наконец, становится имуществом выморочным и поступает в казну. Однако в действительности такое простое отречение от наследства встречается весьма редко, как и вообще отречение от имущественных прав. Чаще встречается отречение квалифицированное, т. е. не просто, а в пользу определенного лица: сына, брата, сестры и т. д. Но это составляет уже, собственно, не отречение от наследства, а отчуждение его, и большей частью совершается не безмездно, а за какое-либо вознаграждение.
Когда несколько лиц наследуют совместно, то чаще всего бывает так, что суд признает их наследниками без определения каждому сонаследнику той или другой части. Так что все они сообща вступают во владение наследством, становятся общими собственниками, верителями, должниками и управляют доставшимся им наследством, участвуя в выгодах и тяготах его на основании соглашения между собой, которое составляется обыкновенно при определении доли каждого сонаследника. И это уже дело сонаследников – оставаться ли им впоследствии в общем нераздельном обладании наследством или разделиться между собой[1482]. Нередко наследники, по крайней мере некоторое время, не делятся между собой. В особенности, когда все сонаследники малолетние и состоят под общей опекой, или по крайней мере некоторые малолетние и другие сонаследники ожидают достижения зрелого возраста, чтобы самим принять участие в разделе общего наследства. Но рано или поздно обыкновенно сонаследники или уже их наследники делятся между собой, так что следует сказать еще несколько слов о разделе наследства[1483].
Примечания:
[1454] Ст. 397, п. 6.
[1455] Ст. 1152, 1155.
[1456] Ст. 1152.
[1457] Ст. 1149, 1151, 1154.
[1458] Ст. 1153, 1154.
[1459] Ст. 1167–1183.
[1460] Ст. 406.
[1461] Ст. 1172, 11721–11728.
[1462] Ст. 1263.
[1463] Ст. 1162, 1163.
[1464] Наследство в этом положении от момента открытия до осуществления наследником права наследования обыкновенно называется наследством лежащим (hereditas jacens; liegende Erbschaft): оно как бы не трогается.
[1465] Ст. 1226, 1239.
[1466] У. г. с., cт. 1402.
[1467] Ст. 1238, прим.; Пр. произв., ст. 161; Пр. суд., ст. 2, 29.
[1468] У. г. с., cт. 1404.
[1469] Ст. 1239. Но если местожительство наследника известно суду, то, кроме того, наследник вызывается еще и чрез полицию (см. также ст. 1240).
[1470] Ст. 1241, 1247, 1251.
[1471] У. г. с., cт. 1408.
[1472] Родственник, таким образом, не доказывает, что у наследодателя ближе его нет родственников, это уже дело других родственников – доказать свое ближайшее родство с наследодателем и ближайшее право на получение наследства.
[1473] У. г. с., cт. 215.
[1474] Ст. 1164, 1165, 1243, 1246.
[1475] Ст. 1296–1299.
[1476] Ст. 1188–1190.
[1477] Ст. 1258–1263. Если наследников несколько, то все они отвечают по долговым обязательствам наследодателя, соразмерно наследственной доле каждого. Только по обязательствам бессрочным, как мы видели, наследник отвечает в пределах полученного наследства (см. также cт. 1259, прим.).
[1478] Ст. 1238, прил. к прим. 1.
[1479] Ст. 1255.
[1480] Ст. 1259, 1261.
[1481] Ст. 1266. Может, конечно, наследник обойтись и без формального заявления об отречении от наследства или другого какого-либо действия, равнозначного такому заявлению. Например, право наследования со всеми последствиями прекратится для наследника, если он в течение 10 лет не будет его отыскивать. Но тогда право наследования прекратится для наследника не по отречению собственно, а по давности (см. также cт. 1265, п. 2).
[1482] Ст. 1313.
[1483] Собственно говоря, вопрос о разделе наследства не касается права наследования, во-первых, потому, что он вполне зависит от воли наследников, а не возникает сам собой; во-вторых, и в особенности, потому, что раздел наследства происходит на тех же основаниях, как и всякого другого имущества, составляющего общую собственность нескольких лиц, – на тех же основаниях, с которыми мы познакомились уже в учении о праве собственности. Хотя положительное законодательство и дает особые правила о разделе наследства, здесь оно или повторяет только определения, изложенные в отделе об общем праве собственности, или дает действительно новые правила, которые по существу относятся к разделу любого общего имущества, независимо от способа, каким возникла общность.