На главную страницуКлассика российского права, проект компании КонсультантПлюс при поддержке издательства Статут и Юридической научной библиотеки издательства Спарк

Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга третья.

См. ст. 492, 1217.

VI. О наследовании в имениях временнозаповедных

12131

. Относительно наследования в имениях временно заповедных соблюдаются правила, постановленные в статьях 1192, 1194-1208, 1210 и 1213 о наследовании в наследственных заповедных имениях, с изменениями и дополнениями, изложенными в статьях 10691 и 10701, а также в нижеследующих (12132-12139) статьях. 1899 мая 25, Собр. Узак., 974, пол., ст. 41.

12132. Лица, имеющие законных детей или других нисходящих от них потомков, могут наследниками учреждаемых ими временнозаповедных имений назначать лишь своих законных детей и нисходящих от них потомков. Выбор наследника из числа детей или нисходящих от них потомков зависит от учредителя временнозаповедного имения, но если он имеет сыновей и других нисходящих от них потомков мужского пола, то не может призвать к ближайшему наследованию во временно заповедном имении дочь, внучку или потомка их. Там же, ст. 42.

12133 Наследовать временнозаповедные имения могут только лица, принадлежащие к потомственному дворянству. Там же, ст. 43.

12134. В случае учреждения одного временнозаповедного имения двумя или несколькими лицами из принадлежащих им имений, назначенный к временнозаповедному имению наследник, по открытии наследства после одного из учредителей, вступает лишь в его права по владению оставшимся после него имением; владение же временнозаповедным имением в полном его составе переходит к сему наследнику не прежде, как по открытии наследства после того из учредителей, который пережил остальных. Там же, ст. 46.

12135. Когда временнозаповедное имение учреждено из родового имущества в пользу одного из нескольких нисходящих наследников, то этому лицу в состав его наследственной доли из остального имущества учредителя зачитывается временнозаповедное имение в сумме его стоимости, за вычетом из нее лежащего на сем имении банкового долга. Там же, ст. 47.

12136. Вдова учредителя или владельца временнозаповедного имения имеет право требовать, чтобы ей ежегодно, по день смерти или вступления в новый брак, выдавалась одна шестая часть ежегодного с временнозаповедного имения чистого, за покрытием банковских платежей, дохода. Там же, ст. 48.

12137. Если не бывший учредителем владелец временнозаповедного имения умер, не сделав никакого постановления для обеспечения участи тех законных детей, которые не наследуют ему в сем имении, и не объявив в своем духовном завещании или же в ином акте либо иной бумаге, что участь сих лиц обеспечена другими его распоряжениями или собственным их имуществом, то в случаях, когда ценность временнозаповедного имения, за вычетом лежащего на нем банковского долга, превышает 100 тысяч рублей, означенные лица могут требовать, чтобы, для раздела между ними поровну, был составлен денежный капитал, равняющийся двухлетнему чистому с того имения доходу за покрытием банковских платежей. Подлежащий выдаче детям умершего владельца капитал может быть составлен посредством займа из Государственного Дворянского Земельного Банка под залог временнозаповедного имения, с представлением залогового свидетельства и наложением на имение запрещения. Там же, ст. 49.

12138. В тех случаях, когда ценность временнозаповедного имения, за вычетом лежащего на нем банковского долга, не ниже 25 тысяч и не выше 100 тысяч рублей, указанная в предшествующей (12137) статье обязанность обеспечения участи наследующих в сем имении законных детей владельца может быть возложена им по нотариальному духовному завещанию на наследника его в означенном имении, который обязан исполнить упомянутую обязанность в том только случае, если произведенный с изъяснительной целью залог временнозаповедного имения в Государственном Дворянском Земельном Банке, в совокупности с прежним, лежащим на этом имении, банковским долгом, не превысил бы 33 процентов стоимости оного. Там же, ст. 50.

12139. В случае прекращения временной заповедности согласно статьям 49341- 49343, имение поступает к наследникам лица, в последнее время оным владевшего, на основании общих законов о наследовании в недвижимых имуществах. Там же, ст. 51.

VII. О наследовании в имениях, пожалованных на праве майоратов в Западных губерниях

1214. Имения, пожалованные на праве майоратов в Западных губерниях, переходят в наследство в мужском колене, поступая по смерти владельца всегда к старшему сыну. Если от старшего сына первого приобретателя потомство пресечется, то имение переходит к линии второго сына и так далее. Из сего правила допускается изъятие в пользу первого приобретателя, не имеющего сыновей; по смерти его имение переходит к старшей его дочери, и по ней к старшему внуку, а если у нее нет мужского потомства, к старшему в роде другой дочери. Если ж первый приобретатель не имел вовсе потомства, или у его дочери не будет детей мужского пола, то наследует старший брат или его наследники мужского пола, а в случае и его бездетной смерти - старший из прочих братьев и его наследники, всегда в порядке первородства без раздробления имения. 1842 дек. 6 (16297) ст. 18.

См. ст. 495, 499, 1069, 1204, 1215, 1217.

1215. Имение поступает всегда к одному наследнику в целом составе без раздробления, со всеми хозяйственными заведениями; прочие наследники не только не получают никакой части из оного, но даже не имеют права требовать за сие какого-либо вознаграждения. Там же, ст. 19.

См. ст. 495, 1181, 1214.

1216. При разделе наследства майоратное имение не принимается в расчет. Посему старший наследник, получивший майорат, не лишается вместе с тем права на могущую достаться ему часть из прочего имения умершего владельца. Сим не стесняется, однако, право владельца располагать прочим принадлежащим ему имением на основании существующих узаконений. Там же, ст. 20.

См. ст. 1181-1183, 1202, 1204.

1217. При отобрании майоратного имения в казну за прекращением наследников мужского пола, имеющих, по ст. 1214, право наследия, движимое имущество, оставленное умершим владельцем в имении, исключая предметов, означенных в ст. 1182 и 1183, отдается наследникам другого его имения, но не прежде, как по удовлетворении на счет сего имущества взысканий, основанных на контрактах, заключенных умершим владельцем по предметам, относящимся вообще до майоратного имения, и по исполнении других обязанностей умершего владельца в отношении казны и частных лиц по майоратному же имению. Впрочем, не воспрещается наследникам владельца обеспечить числящиеся на нем взыскания и прочие его обязанности по имению достаточным залогом; в таком случае движимое его имущество может быть отдано им беспрепятственно. Там же, ст. 57, 59, 60.

См. ст. 495, 499, 1181-1183, 1214.

VIII. О наследовании бессрочных долгов иностранца, внесенных в государственную долговую книгу

1218. (Прод. 1906 г.) Наследование после иностранцев в бессрочных долгах их, в государственную долговую книгу внесенных, а также в капиталах по непрерывно доходным билетам, принадлежавшим умершему без завещания иностранцу, определяется правилами, изложенными в Уставе Кредитном (изд. 1903 г., Разд. I, ст. 58; Разд. II, ст. 39). 1785 ноября 1 (16284) ст. 26; 1820 июля 1 (28339); 1850 марта 20 (24009): 1851 янв. 31 (24887) XI; 1859 марта 13 (34243) прав., § 27; 1860 июня 7 (35880) Имен. ук., ст. 3; 1884 марта 14 (4286) ст. 3, 4.

О наследовании после иностранцев

1. "Иностранцы, находясь в России, как лично, так и по имуществу их, подлежат действию русских законов и пользуются общей оных защитой и покровительством (ст. 955 т. IX, Зак. о Сост.); в соответствие сему началу и порядок наследования иностранцев в имуществах, оставшихся в России, определяется общими правилами, для коренных подданных действующими (ст. 1009 т. IX, Зак. о Сост., и ст. 1218 т. X ч. 1); на основании 224 ст. Уст. Гражд. Суд., дела иностранцев, находящихся в России, подлежат ведомству русских судебных установлений, а потому их ведению подлежат, несомненно, и дела о наследствах, открывающихся после умерших в России иностранцев. Но эти общие начала, насколько они касаются именно дел о наследствах, имеют безусловно обязательную силу лишь относительно имуществ недвижимых. Что же касается движимых наследств, остающихся после умерших в России иностранцев, то из общих правил допущены некоторые более или менее существенные изъятия, образовавшиеся преимущественно на основании договорных с иностранными державами отношений и клонящиеся к замене территориального начала личным, национальным" (88/34).

2. Общие правила, содержащиеся в ст. 822, 834 Зак. о Сост., 1218 и 1284 т. Х ч. 1, указывают, что иностранцы, пребывающие постоянно в России, подлежат действию русских законов и могут свободно завещать имение свое как иностранцам, так и русским подданным, причем право их по распоряжению своим имуществом определяется общими законами Империи, поскольку последние не изменены правилами, заключающимися в конвенциях России с иностранными государствами о наследствах. Таковая конвенция о наследстве в 1874 г. заключена с Германией, но она не содержит никаких особых правил относительно оставленного иностранцем духовного завещания, откуда следует, что и относительно умерших в России германских подданных остается в силе общий закон (ст. 822, 834 Зак. Сост., 1284 Зак. Гражд.), по которому германский подданный, живущий в России, вправе завещать свое находящееся в России имущество русскому подданному или иностранному, без соблюдения ограничений, установленных на этот счет в законах его родины (1902/99).

3. На основании 19 ст. трактата, заключенного между Россией и Австрией 2 (14) сент. 1860 г., в случае смерти австрийского подданного в России или русского подданного в Австрии, движимое имущество умершего может быть передано местному консулу или диплом. агенту в его распоряжение, после вычета всего, что подлежит платежу в стране, где открылось наследство, хотя передача не обязательна и всецело зависит от местных властей (88/34).

4. Конвенциями, заключенными с Францией, Германией, Италией и Испанией, установлено начало обязательной передачи движим. наследства иностр. консулу (88/34).

5. На осн. конвенции с Италией (16/28 апреля 1875 г.) раздел движимого имущества, оставшегося после итальянского подданного в России, если к такому имуществу не заявлено кем-либо из русских подданных наследственных прав, - должен быть произведен по законам Италии, при посредстве властей этого государства (93/92).

6. На основ. конвенции с Италией (16/28 апр. 1875 г.) иски, относящиеся до раздела движимого наследственного имущества, а равно до прав наследства на движимость, оставшуюся в одном из договаривающихся государств после подданных другого, разбираются судебными установлениями или подлежащими властями того государства, к которому принадлежал умерший, и по законам этого государства, разве бы подданный той страны, в которой наследство открылось, предъявил свои права на наследство (ст. 10) (93/92).

7. См. ст. 1106, 1238.

8. Из рассмотрения постановлений конвенции с Германией 1874 г. (П. С. З. 1875 г., N 54554) можно вывести заключение, что раз германский подданный отказал по завещанию находящееся в России движимое имущество русскому подданному, последний может требовать, чтобы право его по завещанию было рассмотрено русским судом, на основании местных русских законов: пусть завещание германского подданного будет недействительно, по национальным законам наследодателя, - оно должно возыметь силу, поскольку замешан интерес местного подданного. Однако надо заметить, что охрана интересов местных подданных не должна игнорировать и интересы иностранных наследников, раз между ними происходит конфликт: из постановлений конвенции видно, что если нет наличности претензии местного подданного, то к оставшемуся после иностранца наследству применяются национальные законы наследодателя. Из всего сказанного должно прийти к заключению, что завещание германского подданного, отказавшего находящееся в России движимое имущество русскому подданному, действительно, даже если оно несогласно со своими национальными законами.

С.Б. Гомолицкий. - "Действительно ли завещ. германск. подданного, отказавшего наход. в России движ. имущество русск. подданному, несогласное со своими национ. законами", "Вестник права", 1903 г., кн. I, стр. 148-151.

9. Статья 835 Зак. Сост., определяющая порядок наследования иностранцев в имении, в России остающемся, распространяет территориальный принцип на наследование как в недвижимом, так и в движимом имуществе. Единственное общее изъятие в пользу действия национального закона наследодателя установлено для бессрочных долгов иностранцев, в государственную долговую книгу внесенных, и для государственных непрерывно доходных билетов. Однако территориальный принцип значительно ограничен в настоящее время в своем действии договорами, заключенными Россией с западноевропейскими державами относительно наследования.

Проф. Бар. Б.Э. Нольде. - "Очерк международного частного права", стр. 117.

10. Ввиду указанных договоров русское действующее право представляет три основных типа решения вопроса о наследовании после иностранцев в России. Во-первых, по отношению к наследованию после подданных государств, с коими до сих пор не заключено конвенций по этому предмету, и государств, конвенции с которыми стоят на точке зрения узкотерриториальной (напр. Соедин. Штатов, Нидерландов, Греции), обязательную силу сохраняет ст. 835 Зак. Сост. Спор о наследовании как в недвижимостях, так и в движимостях, остающихся после подданных этих государств, подлежит русскому суду и разрешается по русскому закону. Во-вторых, по отношению к подданным Австрии и Англии (последнее - только относительно наследств умерших матросов) действует начало выдачи наследств дипломатическим и консульским агентам той национальности, к коей принадлежал умерший. В-третьих, по отношению к подданным Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Норвегии действует система применения территориального закона к недвижимостям и национального к движимостям, за исключением случав предъявления прав на наследование местными подданными.

Проф. Бар. Б.Э. Нольде. - Там же, стр. 119.

IX. О наследовании после военных чинов

1219. Некоторые особенные правила о наследовании в движимом и недвижимом имуществе после умерших военных чинов и нижних чинов в полках войска Донского изложены в Своде Военных Постановлений и в Особых Узаконениях. 1833 июля 11 (6310); 1835 мая 26 (8163) ч. II, § 393-402; 1851 мая 18 (25213); 1852 ноября 16 (26786); 1858 апр. 10 (32975); 1861 февр. 19 (36670); 1862 февр. 5 (37944) ст. 1; мая 10 (38256) пол., § 75-77; окт. 21 (38817) пол., § 37 и след.; 1863 ноября 10 (40252) А, ст. 4-6, 10; 1870 апр. 23 (48275).

См. ст. 10821.

X. О наследовании в имениях малороссийских казаков

1220. Оставшиеся по смерти малороссийских казаков, живущих в Черниговской и Полтавской губерниях, движимые и недвижимые имения, которые, по праву наследства, будут принадлежать несовершеннолетним наследникам, состоящим в казачьем звании и выбывшим в другое состояние, отдаются в общее распоряжение избираемых от каждого сословия опекунов, по назначению мест, заведующих по тем сословиям опекунскими делами. Лежащие на умершем владельце казачьей земли подати и всякого рода повинности переходят на получающих сию землю в свое владение наследников умершего, как остающихся в казачьем звании, так и на приобретших, по силе Законов о Состояниях (изд. 1899 г., ст. 698), права дворянского состояния, или к тем казакам, которые покупкой приобретут таковые земли умершего. Но если лицо, принадлежавшее к казачьему сословию и приобретшее службой или иным случаем права другого, не имеет в своем владении земель, признаваемых, на основании Законов о Состояниях (изд. 1899 г., ст. 698), казачьими, хотя бы и имело другие земли, приобретенные им на основании статьи 701 тех же Законов, а между тем получить в наследство от лица, в казачьем сословии состоящего, какое бы то ни было движимое имущество, то учреждение над ним или над наследниками его и имением опеки принадлежит исключительно тому сословию, в которое владелец вступил по вновь приобретенным им правам, без всякого участия в том со стороны казаков. 1845 июля 11 (19184) ст. 1, 2, 4.

Примечание. (Прод. 1906 г.) - заменено правилами, изложенными в статье 698 Законов о Состояниях (по Прод.).

См. ст. 10821 и 1172, а также ст. 1133 разъясн. п. 3 и 1259 - п. 141.

1221 заменена правилами, указанными в примечании к статье 1184.

Гл. III. Об открытии и принятии наследства и отречении от оного

Отд. I. Об открытии наследства

1222. Наследство открывается: 1) естественной смертью владельца (а) и 2) лишением всех прав состояния (б). (а) 1730 дек. 20 (5658); 1748 июля 4 (9513); 1770 марта 15 (13428) ст. 9; 1814 апр. 27 (25576); окт. 8 (25704); 1816 сент. 18 (26434). - (б) 1753 марта 29 (10087); 1762 окт. 24 (11693); 1787 апр. 21 (16535) ст. 45; 1802 мая 6 (20256); 1845 авг. 15 (19283) ст. 32.

Об открытии наследства

1. Из 1222 и 1254 ст. нельзя делать вывода, чтобы лицо, имеющее право на наследство, признавалось собственником наследственного имения. Наследник может принять и не принять наследство (ст. 1255 т. Х ч. 1), и до принятия наследства он не имеет на него никаких вещных прав. В этом отношении не представляется существенной разницы между наследниками по закону и по завещанию (91/105).

2. По закону наследство есть совокупность прав и обязанностей, оставшихся после умершего собственника, поэтому наследники, принявшие наследство, обязаны исполнить и договоры, заключенные наследодателем. Но обязанность, принимаемая по договору (ст. 569 и 570), должна быть по свойству своему исполнима со стороны обязавшегося, почему, напр., условие, постановляемое на случай смерти договаривающегося лица, не может быть им исполняемо; такое условие может быть постановлено только в завещании, а не в договоре (72/980).

3. См. ст. 1104, 1019, 1159 и 1553.

4. Определения закона об открытии наследства следует дополнить еще одним случаем, именно безвестного отсутствия, когда наступают все последствия открывшегося наследства.

Проф. Г.Ф. Шершеневич. - "Учебник русск. гражд. права", стр. 690.

5. Право законного наследования основано на кровной связи наследников с наследодателем. Эта связь - часто личная, и потому и право наследования носит личный характер. Оно, таким образом, должно определяться теми законами, которым подведома личность наследодателя. Личные же свойства человека определяются законами его постоянного жительства. Поэтому и открытие наследства совершается в этом месте.

М. Мыш. - "Очерки кассац. практ.", "Журн. гражд. и уголов. права", 1887 г., кн. 10, стр. 98.

6. Местом открытия наследства следует признать место последнего постоянного жительства наследодателя, так как в большинстве случаев юридически факты, открывающие наследство, наступают в этом месте.

Проф. Г.Ф. Шершеневич. - "Учебн. русск. гражд. права", стр. 692.

7. Подсудность просьб об утверждении в правах наследства должна определяться местом открытия наследства. При неразрешении занимающего нас вопроса ст. 1408 следует руководствоваться ст. 215 устава, по которой иски о наследстве предъявляются суду, в ведомстве коего открылось наследство. Из сопоставления 1222 ст. и 1226 ст. Х т. 1 ч. можно прийти к заключению, что наследство открывается в том месте, где последовала смерть наследодателя, хотя такое заключение не может быть принято безусловно.

Г.Л. Вербловский. - "Движение русск. гражд. процесса, изложенное на одном примере", стр. 317.

12221. Наследование в имениях временно заповедных открывается смертью владельца или потерей им дворянского достоинства вследствие лишения всех прав состояния или всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ. 1899 мая 25, Собр. Узак., 974, пол., ст. 40.

1223. Монашествующим запрещается удерживать за собой их имущество, хотя бы оно приобретено ими было и до вступления в сие звание; посему вступающий в монашество из какого бы то ни было звания, обязан до пострижения отдать родовое свое имущество законным наследникам, благоприобретенным же имением должен распорядить в чью-либо пользу по своему усмотрению; в недостатке такого распоряжения, имущество в обоих случаях обращается к законным наследникам, безвозмездно, по распоряжению правительства. 1649 янв. 29 (1) гл. ХVII, ст. 43; 1754 мая 13 (10237) гл. ХХХ, ст. 1 - Ср. 1882 июня 15 (972).