На главную страницуКлассика российского права, проект компании КонсультантПлюс при поддержке издательства Статут и Юридической научной библиотеки издательства Спарк

Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву

Наряду с этими бесспорными положениями рядом авторов, в том числе В.И. Серебровским, высказано мнение, по которому по наследству могут переходить только имущественные права автора; к личным же правам автора вообще неприменимо понятие наследования; "преемства в праве, которое является личным, быть не может"[605].

Между тем эта точка зрения не может быть признана теоретически обоснованной и соответствующей нормам советского авторского права. Утверждение, что ст. 28 Закона об авторском праве РСФСР не является нормой авторского права[606], противоречит ее тексту, ст. 28 предоставляет наследникам автора право давать согласие на внесение дополнений, сокращений и вообще изменений в само произведение, заглавие, в обозначение на нем имени автора, а равно снабжение произведения иллюстрациями, впредь до истечения срока действия авторского права (право на неприкосновенность произведения)[607]. Все эти изменения при жизни автора издатель был вправе вносить с согласия автора (Основы авторского права СССР, ст. 18), а после смерти автора - с согласия его наследников.

Таким образом, принадлежавшее автору право на неприкосновенность созданного им произведения после его смерти переходит к наследникам в составе правомочий перешедшего к ним авторского права на срок, на который к ним переходит авторское право в целом. Трудно понять, почему это не означает перехода права на неприкосновенность произведения именно в порядке наследственного преемства по закону или по завещанию[608].

Те же соображения могут быть высказаны по поводу ст. 24 Закона об авторском праве РСФСР. Переуступка приобретенного издательством права на издание произведения другому издательству допускается только с письменного согласия автора, а после его смерти - его правопреемников.

Таким образом, в составе производного авторского права вместе с правом на опубликование произведения к наследникам переходит право давать или не давать согласие на переуступку приобретенного издательством права на издание произведения другому издательству. Того же мнения придерживается В.И. Серебровский. Отрицает и в этом случае переход в порядке наследования И.А. Грингольц[609].

Статья 105 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, устанавливая переход по наследству авторского права, несомненно, имеет в виду переход всего комплекса правомочий, входящих в состав авторского права (ст. 98), за исключением права авторства, которое неотделимо от личности автора.

Бесспорно, имеется в виду переход не только имущественных, но и личных (неимущественных) правомочий при наследовании права на открытие (ст. 108) и права на изобретательское предложение (ст. 115).

Изложенное приводит к выводу о том, что авторское право переходит в целом к наследникам автора в составе имущественных и личных (неимущественных) правомочий[610]. Из личных авторских правомочий только неотделимое от личности автора право авторства, не отчуждаемое при жизни автора как по его воле, так и помимо его воли, не может перейти и к наследникам автора. Все остальные имущественные и неимущественные правомочия автора переходят к его наследникам на пятнадцать лет за исключением авторского права на произведения хореографические, пантомимы, кинематографические сценарии и фотографические произведения (ст. 11 и 12 Основ авторского права СССР). Эти права переходят к наследникам лишь на неистекший ко дню смерти автора остаток установленного в законе срока (ст. 15).

Переход в порядке наследования личных (неимущественных) правомочий автора не противоречит общему положению о непередаваемости личных прав гражданина, из которого этот переход является исключением, специально оговоренным в законе. Наоборот, имущественные права переходят к наследникам в виде общего правила, из которого есть определенные исключения.

Именно эти соображения, учитывая непередаваемость прочих личных (неимущественных) прав, позволяют без существенной неточности говорить о наследстве как совокупности имущественных прав и обязанностей - наследственном имуществе.

2. Юридические составы наследственного правопреемства

Для перехода к наследникам всей совокупности прав и обязанностей наследодателя или иначе - для перехода к ним наследства необходимо последовательное накопление предусмотренного законом определенного состава юридических фактов - юридического состава наследственного правопреемства.

Эти юридические факты могут быть разделены на три группы:

1) Юридические факты, являющиеся предпосылками возникновения права наследования, которые закрепляются в своей совокупности на момент открытия наследства. Именно к этому моменту они должны быть в наличии, чтобы можно было бы сказать, кто является наследником умершего гражданина, кто будет призван к наследованию после смерти наследодателя, если сам переживет его.

В свою очередь эта первая группа юридических фактов распадается на две самостоятельные подгруппы: юридические факты наследования по закону и юридические факты наследования по завещанию.

Первая подгруппа юридических фактов предусмотрена ст. 118 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик и ст. 418 ГК РСФСР. В этой статье указаны те юридические факты - события и действия, наличие которых делает определенных лиц наследниками по закону. К ним в первую очередь относятся факты рождения детей от наследодателя, а внуков и правнуков - от детей наследодателя, причем для наследования после смерти отца необходимо рождение их матерью в зарегистрированном браке с наследодателем - отцом ребенка.

Для наследования родителей требуется факт рождения от них наследодателя[611]. Для наследования братьев и сестер требуется наличие их общего происхождения от наследодателя, а для этого - двух фактов рождения от общих родителей (или общего родителя).

Для наследования усыновленных требуется наличие надлежаще оформленного акта усыновления наследователем данного наследника.

Для наследования супруга требуется его нахождение в зарегистрированном браке с наследодателем.

Для наследования иждивенцев требуется их нахождение на иждивении умершего не менее года до его смерти, а также их нетрудоспособность ко времени открытия наследства.

Кроме того, наследование наследников второй очереди (трудоспособных родителей) обусловлено отсутствием наследников первой очереди или непринятием ими наследства. Наследование наследников третьей очереди (братьев и сестер наследодателя) обусловлено отсутствием наследников двух первых очередей или непринятием ими наследства.

Особо следует отметить, что по общему правилу наследниками могут быть только лица, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Исключение из этого правила установлено только для наследников, зачатых при жизни наследодателя и родившихся после его смерти (примечание к ст. 418 ГК РСФСР).

Вторая подгруппа юридических фактов предусмотрена ст. 119 Основ гражданского законодательства и ст. 422 ГК РСФСР. Она включает один положительный юридический факт - завещание, которое является односторонней сделкой наследодателя, определяющей круг его наследников и порядок распределения между ними наследства.

В качестве наследников могут быть назначены одно или несколько лиц, находящихся в живых ко времени составления завещания, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону, а также государство или отдельные государственные, кооперативные и общественные организации. При этом не имеет значения очередность призвания их к наследованию, а равно призвание их к наследованию по праву представления.

Однако независимо от содержания завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)[612].

На основании ст. 422 ГК РСФСР лишь при отсутствии лиц, указанных в ст. 418 ГК РСФСР, имущество может быть завещано любому другому лицу, хотя бы и не входящему в число наследников по закону.

Под отсутствием наследников и в этом случае, как для призвания к наследованию наследников второй и соответственно третьей очереди, понимается их отсутствие в точном смысле, а также непринятие ими наследства или отказ от наследства всех имеющихся в наличии наследников по закону, включая и дееспособных нетрудоспособных наследников, имеющих право на обязательную долю[613].

Такое утверждение, на первый взгляд, противоречит п. 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР N 2 от 10 апреля 1957 г. "О судебной практике по делам о наследовании"[614], в котором сказано, что "отсутствие лиц, входящих в круг наследников по закону, устанавливается не ко времени удостоверения завещания, а на момент открытия наследства...". Это противоречие только кажущееся. Оно снимается правильным толкованием приведенного указания.

Завещание, составленное в пользу "постороннего" лица, действительно не только тогда, когда на день открытия наследства нет законных наследников, но также и тогда, когда имеющиеся наследники по закону не приняли наследство или отказались от него и таким образом самоустранились с обратным действием этого акта (как и акта принятия наследства). Доказательством является то положение ст. 418 ГК РСФСР, что наследники второй очереди призываются к наследованию в случае отсутствия наследников первой очереди или непринятия ими наследства.

Поэтому следует признать совершенно необоснованным утверждение, что наличие наследников по закону ко времени открытия наследства устраняет наследование "посторонних" наследников по завещанию даже в тех случаях, когда все наследники по закону не приняли наследство или отказались от него в соответствии с требованиями ст. 429 и 430 ГК РСФСР.

Ограничение свободы завещательных распоряжений имеет целью защиту интересов наследников по закону, а отнюдь не увеличение случаев выморочности и связанного с ней перехода выморочных имуществ в собственность государства. В связи с этим нужно приветствовать позицию, занятую в данном вопросе Генеральным Прокурором СССР и Президиумом Верховного Суда УССР по делу о наследстве гр-ки Красной.

Нотариус отказал гр-ну Д. в выдаче свидетельства о праве наследования на завещанную ему гр-кой Красной часть дома. Д. обжаловал действия нотариуса в судебную коллегию по гражданским делам Закарпатского областного суда. Последним его жалоба была отклонена. Судебная коллегия Верховного Суда УССР оставила определение в силе.

По протесту Генерального Прокурора СССР Президиум Верховного Суда УССР отменил судебное определение по делу Д., считая действия нотариальной конторы неправильными, и обязал нотариуса выдать Д. свидетельство о праве наследования на 1/3 часть дома умершей Красной, признав, что "как отказ наследника от наследственного имущества, так и непринятие им наследства в установленный законом срок равносильны отсутствию наследников по закону". Президиум Верховного Суда УССР указал на неправильное толкование нотариусом и судебными органами, рассматривавшими дело по жалобе Д., ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках по закону и по завещанию" и пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г.[615]

Рассмотренные вопросы частично снимаются ст. 117 и 119 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, частично получают иное решение.

На основании ст. 119 Основ: "Каждый гражданин может оставить по завещанию все имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода...".

Таким образом, наследодатель при определении круга наследников по завещанию не связан кругом наследников по закону, за исключением тех из них, в пользу которых установлена обязательная доля. Последняя гарантируется независимо от содержания завещания.

С другой стороны, в силу ст. 117 Основ непринятие наследства наследниками приравнивается к их отсутствию. Поэтому непринятие наследства дееспособным наследником, имеющим право на обязательную долю, равносильно отсутствию этого наследника, а его доля может перейти к наследникам по завещанию.

Таковы пределы завещательной свободы, значительно расширенные в Основах гражданского законодательства.

Завещание должно быть составлено в письменном виде, подписано лично завещателем и нотариально удостоверено (ст. 425 ГК РСФСР). Оно принадлежит к числу таких сделок, которые не могут быть совершены через представителей, но при невозможности для завещателя вследствие неграмотности или физических недостатков лично подписать завещание его подпись может быть заменена подписью рукоприкладчика. Последний подписывает завещание по личной просьбе завещателя, присутствующего при подписании завещания (ст. 28 и примеч. к ст. 425 ГК РСФСР). Следует иметь в виду, что судьба наследства может быть одновременно определена и в порядке наследования по закону и по завещанию. Такое положение имеет место в тех случаях, когда завещатель по тем или иным соображениям составил завещание только на определенную часть своего имущества. Тогда остальное его имущество перейдет к наследникам по закону. Такое же положение имеет место при несоблюдении завещателем правил об обязательной доле. Наследники, имеющие право на таковую, будут наследовать как наследники по закону и получат причитающиеся им доли. Остальное имущество перейдет к наследникам по завещанию[616].

2) Юридический факт - открытие наследства, которое приурочивается к моменту смерти наследодателя или объявления его в судебном порядке умершим вследствие безвестного отсутствия или безвестной пропажи (ст. 10 Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик, ст. 12 ГК РСФСР).

Открытием наследства завершается первый юридический состав наследственного преемства, приводящий к возникновению права наследников на принятие наследства.

Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя или признание безвестно отсутствующего наследодателя умершим (ст. 12 ГК РСФСР)[617]. Таким образом, закон и судебная практика не придают значения моменту смерти наследодателя. Лица, умершие в пределах одних суток, признаются умершими одновременно. Значит, если кто-либо из потенциальных наследников по закону или по завещанию умер, хотя и позднее наследодателя, но в те же календарные сутки, он не считается пережившим наследодателя и у него не возникает права на принятие наследства. Сказанное не исключает того положения, что наследник, умерший хотя бы через несколько минут после наследодателя, но уже в следующие календарные сутки (после 24 часов), не должен считаться умершим одновременно. У него возникло право на принятие наследства, и, если он - присутствующий наследник, он должен считаться принявшим наследство.

Несмотря на категорическое указание закона, что временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, в практике и в литературе по данному вопросу имеются существенные колебания. По мнению Б.С. Антимонова и К.А. Граве: "в тех случаях, когда имеет значение и час смерти гражданина, допустимо установление такого уточнения даты смерти в судебном порядке"[618].

Местом открытия наследства считается последнее постоянное местожительство наследодателя. При неизвестности его последнего местожительства - место нахождения наследственного имущества или основной его части[619].

Таким образом, наличие первых двух групп юридических фактов уже образует юридический состав, влекущий возникновение права на принятие наследства.

Это право, будучи особым имущественным правом, в свою очередь способно перейти по наследству к наследникам данного наследника, если он умрет в период времени, предоставленный для принятия наследства. В этом случае имеет место наследование в порядке наследственной трансмиссии, предусмотренной п. 14 того же постановления Пленума Верховного Суда СССР N 2 от 10 апреля 1957 г.

Если смерть наследника имеет место после открытия наследства, но до истечения срока на его принятие, к наследникам этого наследника в составе наследства переходит также право на принятие наследства, открывшегося в пользу их наследодателя, которое они могут осуществить в пределах остающегося срока для принятия наследства. Разумеется, данное право может перейти по наследству, если оно не осуществлено первым наследником.

При этом имеется два открывшихся наследства: после основного (первого) наследодателя и после наследника, который умер, не успев принять наследства.

В состав второго наследства входит все имущество (совокупность имущественных прав и обязанностей) первого наследника, включая и право на принятие наследства (право на причитающуюся ему долю в этом наследстве). Таким образом, наследник, наследующий в порядке наследственной трансмиссии, становится универсальным правопреемником первого и второго наследодателя. Происходит два наследственных правопреемства, поскольку первый наследник не приобрел наследства и его право наследования перешло по наследству к его наследнику.

Поэтому, как правильно указывает В.И. Серебровский: "Наследники, призываемые к наследованию в порядке перехода по наследству права наследования, несут ответственность не только перед кредиторами наследодателя, но и перед кредиторами умершего наследника"[620].

3) Завершающим юридическим фактором юридического состава возникновения права наследника на наследство является акт принятия наследства.

Принятие наследства является односторонней сделкой, которая содержит волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.

Этим актом завершается накопление юридического состава наследственного правопреемства, приводящего к возникновению для наследника права на наследство как единую совокупность прав и обязанностей, включающую право собственности на вещи, принадлежавшие наследодателю, другие абсолютные имущественные права и обязательственные требования, а также имущественные обязанности наследодателя, в том числе его денежные долги, могущие перейти в порядке наследования.

Принятие наследства является актом исключительного значения, так как именно в момент принятия наследства наступает наследственное правопреемство с обратной силой ко времени открытия наследства.

Односторонняя сделка принятия наследства может быть выражена в форме заявления органу, охраняющему наследство (нотариальной конторе), или иных положительных действий, свидетельствующих о намерении приобрести право на наследство, в частности путем предъявления иска[621]. Возможно также принятие наследства путем бездействия, умолчания.

Действующие гражданские кодексы союзных республик, в том числе ГК РСФСР, проводят в этом отношении различие между "присутствующими" и "отсутствующими" наследниками. При этом "присутствующими в месте открытия наследства считаются наследники, постоянно проживающие в месте открытия наследства к моменту смерти наследодателя"[622]. Отсутствующими признаются прочие наследники, в том числе и "наследники, проживающие в месте нахождения наследственного имущества, если оно не совпадает с местом открытия наследства..."[623].


Примечания:

[605] В.И. Серебровский. Авторское право и наследование ("Советское государство и право" 1955 г. N 6, стр. 38); см. также И.А. Грингольц. Права автора сценического произведения в СССР, автореферат кандидатской диссертации, М., 1953, стр. 11; Е.П. Торкановский. Личные и имущественные права авторов литературных произведений по советскому праву, автореферат кандидатской диссертации, Куйбышев, 1953, стр. 9 и др.

[606] См. В.И. Серебровский. Авторское право и наследование ("Советское государство и право" 1955 г. N 6, стр. 40).

[607] Статья 98 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.

[608] Ценные соображения в пользу признания перехода личных прав автора в порядке наследования высказаны Н.А. Райгородским. См. его рецензию на книгу В.И. Серебровского. Очерки советского наследственного права ("Социалистическая законность" 1954 г. N 6, стр. 86), а также, Наследование неимущественных прав автора по советскому авторскому праву ("Социалистическая законность" 1956 г. N 2, стр. 14–18).

[609] См. В.И. Серебровский. Авторское право и наследование ("Советское государство и право" 1955 г. N 6, стр. 42); И.А. Грингольц. Права автора сценического произведения в СССР, автореферат кандидатской диссертации, М., 1953, стр. 11.

[610] См. Б.С. Антимонов, К.А. Граве, Е.А. Флейшиц. Рецензия на книгу В.И. Серебровского "Очерки советского наследственного права" ("Советское государство и право" 1954 г. N 1, стр. 147); А.И. Барышев. Приобретение наследства в СССР, Госюриздат, 1960, стр. 55; В.И. Корецкий. Авторские правоотношения в СССР, изд-во Таджикского Государственного университета, 1959, стр. 288–292.

[611] Ст. 118 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик относит родителей (усыновителей) умершего к наследникам первой очереди независимо от факта нетрудоспособности. По ст. 418 ГК РСФСР для наследования родителя в первой очереди наследников требуется еще наличие факта его нетрудоспособности.

[612] Ст. 119 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.

[613] См. Вопросы наследования, справочник по законодательству и судебной практике, Госюриздат, 1959 г., стр. 52; В.И. Серебровский. Очерки советского наследственного права, изд-во Академии наук СССР, 1958, стр. 108–109; Б.С. Антимонов и К.А. Граве. Советское наследственное право, Госюриздат, 1955, стр. 156–157.

[614] "Бюллетень Верховного Суда СССР" 1957 г. N 2, стр. 25 и сл.

[615] См. "Социалистическая законность" 1960 г. N 4, стр. 87.

[616] См. ч. II ст. 422 ГК РСФСР и п. 16 постановления N 2 Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г. ("Бюллетень Верховного Суда СССР" 1957 г. N 2, стр. 26).

[617] См. также п. 6 постановления СНК РСФСР от 28 декабря 1943 г. "Правила перехода к государству наследственных имущества" (СП РСФСР 1944 г. N 3, ст. 21; 1946 г. N 4, ст. 16); п. 1 постановления N 2 Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г. "О судебной практике по делам о наследовании" ("Бюллетень Верховного Суда СССР" 1957 г. N 2, стр. 24–27).

[618] См. Б.C. Антимонов, К.А. Граве. Советское наследственное право, Госюриздат, 1955, стр. 94; Б.С. Антимонов, С. Герзон, Б. Шлифер. Наследование и нотариат, Юриздат, 1946, стр. 45.

[619] См. ст. 121 Основ гражданского законодательства Союза СCP и союзных республик.

[620] В.И. Серебровский. Очерки советского наследственного права, изд-во Академии наук СССР, 1953, стр. 197–198.

[621] См. постановление Президиума Верховного Суда РСФСР N 155-П-3-7 по иску Дунаева к Парамоновой и др. ("Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 1957–1958 гг.", Госюриздат, 1960, стр. 95 и сл.).

[622] См. п. 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 10 апреля 1957 г. N 2.

[623] Там же, п. 7.